Top.Mail.Ru

Рекомендации по защите прав собственника предприятия при оспаривании сделки приватизации

В 90-е годы XX века в России процесс приватизации был массовым. В настоящее время он осуществляется не так активно, однако в суды продолжают подаваться иски о признании недействительными приватизационных сделок. В статье мы поговорим о применении института срока исковой давности как способа защиты интересов собственника предприятия в случае, если предъявляются требования о признании сделки приватизации недействительной.
Российские компании в ходе приватизации зачастую допускали ошибки. Кроме того, имело место несовершенство законодательного регулирования в 90-е годы, когда приватизация носила массовый характер. Все это привело к тому, что до сих пор в судах – масса исков по оспариванию приватизационных сделок. Сложившейся ситуацией воспользовались так называемые «серые рейдеры», специализирующиеся на захвате предприятия путем оспаривания его приватизации. В статье будут рассмотрены некоторые аспекты защиты прав собственника приватизированного предприятия от возможного оспаривания сделки приватизации, в частности, посредством применения института срока исковой давности.

Предмет оспаривания – план приватизации или договор купли­-продажи

Согласно ст. 8 ГК РФ основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей наряду с прочими основаниями, перечисленными в вышеуказанной статье, являются:

  1. договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;
  2. акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

В процессе приватизации можно выделить несколько этапов:

  • подача заявления о приватизации предприятия или иного имущества;
  • принятие решения о приватизации;
  • подготовка плана приватизации;
  • заключение договора купли­продажи приватизируемого имущества.

Следовательно, до возбуждения соответствующего производства в арбитражном суде необходимо определиться с тем, что именно подлежит обжалованию в качестве «сделки приватизации»: решение о приватизации (об утверждении плана приватизации) как акт государственного органа, план приватизации, природа которого до сих пор судами определяется по-разному, или договор купли­продажи. В данном случае очевидна разная правовая природа указанных документов, и для процессуально грамотного оспаривания «сделки приватизации» необходимо понимание того, какой документ лежит в основе этой сделки, а в зависимости от этого – какие механизмы судебной защиты должны использоваться в данном случае. Судебно-арбитражная практика по данному вопросу достаточно противоречива1.

Судебная практика

Отменяя решения судов первой и апелляционной инстанции об удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки приватизации, ФАС Северо­Западного округа2 указал на то, что план приватизации не является элементом сделки приватизации в смысле ст. 153 ГК РФ.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Включение спорных объектов в состав приватизируемого имущества предприятия (бездействие) не может расцениваться как сделка.

Между тем в судебной практике нередко встречаются случаи, в которых при признании плана приватизации недействительным суд давал оценку этому документу как сделке приватизации.

Судебная практика

ФАС Московского округа3, рассматривая исковое заявление заместителя прокурора Московской области о признании недействительным в силу его ничтожности плана приватизации, пришел к выводу о том, что исходя из предмета и основания предъявленного иска, заместитель прокурора Московской области фактически оспаривает сделку приватизации. Таким образом, суд в данном случае свел сделку приватизации к одному документу – плану приватизации.

Определение природы документа, лежащего в основе сделки приватизации, имеет важное процессуальное значение, поскольку от этого зависит выбор способа оспаривания оснований для возникновения права собственности. Очевидно, что процедура оспаривания ненормативных правовых актов отличается от процедуры оспаривания сделок, здесь важно учитывать некоторые процессуальные особенности административного производства, в том числе и сокращенные процессуальные сроки для признания ненормативного правового акта недействительным.

На наш взгляд, вышеизложенные точки зрения и выводы судов, касающиеся природы сделки приватизации, отражают чрезмерно узкий подход к пониманию ее сущности. Сугубо формальная оценка документов, выражающих содержание данной сделки, – будь то план приватизации, ненормативный акт фонда имущества или договор купли­продажи – способна привести к подобным противоречащим друг другу точкам зрения.

Судебная практика

Вместе с тем в судебно­арбитражной практике4, в том числе и на уровне Высшего Арбитражного Суда РФ5, была сформирована позиция, общий смысл которой состоит в том, что приватизация представляет собой сложный юридический состав, основанный на единстве административного акта и гражданско-правовой сделки. Весь процесс приватизации следует понимать как единую сделку приватизации, которая может быть оспорена как полностью, так и в части.

Попытки решить проблему разнородности документов, лежащих в основании приватизации, предпринимались на законодательном уровне. Так, был разработан проект Федерального закона № 158575-3 «О признании недействительности ничтожных сделок приватизации государственного и муниципального имущества», согласно которому основаниями для признания недействительности ничтожной сделки приватизации государственного и муниципального имущества являются нарушения законодательства Российской Федерации при принятии решения о приватизации соответствующего объекта государственной или муниципальной собственности, при проведении приватизации указанных объектов. Таким образом, данным законопроектом была сделана попытка дать определение сделки приватизации как сложному юридическому составу, включающему в себя и публично-правовые элементы. Однако соответствующие изменения в федеральное законодательство внесены не были, а проект Федерального закона так и остался проектом.

Определение момента начала исполнения сделки приватизации

Указанный выше законопроект «О признании недействительности ничтожных сделок приватизации государственного и муниципального имущества» давал основания для применения срока исковой давности, составлявшего в то время десять лет, ко всему процессу приватизации.

Судебная практика

В настоящее время на уровне Президиума ВАС РФ сформирована судебно­арбитражная практика6, согласно которой иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки, равно как и иск о признании недействительной ничтожной сделки, могут быть предъявлены в суд в срок, установленный п. 1 ст. 181 ГК РФ, течение которого начинается со дня, когда началось исполнение сделки. Норма ст. 181 ГК РФ устанавливает специальное правило о начале течения срока исковой давности, исключающее применение общих положений статьи 200 ГК РФ.

Единого мнения, с какого момента следует полагать, что исполнение сделки приватизации началось, в настоящее время ни на законодательном уровне, ни в судебно­арбитражной практике не выработано.

Анализируя существующую судебно­арбитражную практику, можно выявить следующие подходы:

  1. Поскольку зачастую в результате приватизации происходила передача недвижимого имущества, логичным является вывод ФАС Уральского округа7 о том, что моментом исполнения сделки является дата регистрации договора купли­продажи в органах государственной власти или местного самоуправления (Комитете по земельным ресурсам и землеустройству, например). Безусловно, данный вид регистрации нельзя отождествлять с существующей в настоящее время системой регистрации прав на недвижимое имущество, тем не менее данная точка зрения имеет право на существование.
  2. В процессе приватизации имущество приватизируемого предприятия передается на баланс вновь образуемого в процессе приватизации юридического лица. С точки зрения корпоративного права суды выделяют следующие варианты определения момента начала исполнения сделки приватизации: дата протокола о результатах проведения закрытой подписки на акции8, дата регистрации устава юридического лица9, дата подписания учредительного договора и акта оценки передаваемого в уставный капитал имущества10.
  3. Очень часто в судебно­арбитражной практике момент начала исполнения сделки определяется с момента оформления акта приема-передачи имущества11. На наш взгляд, это наиболее правильный и верный подход к определению момента начала исполнения сделки приватизации, однако не всегда в процессе приватизации составлялись такого рода документы
  4. Самая распространенная практика на сегодняшний день заключается в определении момента начала исполнения сделки с момента утверждения плана приватизации12, т.е. с даты издания ненормативного правового акта, на основании которого будет заключена гражданско-правовая сделка. С учетом выводов, изложенных в первой части настоящей статьи, это совершенно обоснованная закономерность.

Анализируя судебно­арбитражную практику Московского региона13, нельзя не отметить следующую тенденцию. Применяя правила ст. 181 ГК РФ об истечении срока исковой давности для оспаривания сделок приватизации, арбитражные суды14 в настоящее время зачастую ограничиваются общими фразами об истечении срока, не утруждая себя определением момента начала исполнения сделки.

В целом следует отметить тенденцию указания на самый поздний из вероятных сроков исполнения сделки приватизации, между тем п. 1 ст. 181 ГК РФ говорит именно о моменте начала исполнения сделки приватизации, и такой подход судов к решению данного вопроса является достаточно спорным.

Особенности применения срока исковой давности, установленного ГК РФ, к искам о признании недействительными сделок приватизации

В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12—15.11.2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее — Постановление Пленума ВС и ВАС РФ № 15/18) указано, что при рассмотрении дел о применении последствий недействительности ничтожной сделки следует учитывать, что для этих исков установлен десятилетний срок исковой давности, который в силу п. 1 ст. 181 ГК РФ исчисляется со дня, когда началось исполнение такой сделки.

Данный срок исковой давности применяется к тем искам, сроки предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим законодательством (п. 1 ст. 42 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, далее – Основы гражданского законодательства), не истекли до 1 января 1995 года (часть первая статьи 10 ФЗ «О введении в действие части первой ГК РФ»). Начало течения срока исковой давности в этих случаях определяется согласно ранее действовавшему законодательству (п. 3 ст. 42 Основ гражданского законодательства).

Согласно ст. 42 Основ гражданского законодательства, действовавших в момент совершения сделки, общий срок исковой давности составлял три года и исчислялся с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Если иск о признании сделки приватизации недействительной был подан прокуратурой либо государственным органом (его преемником), участвовавшим в сделке приватизации, данная норма не имеет в настоящее время практического значения, поскольку вышеперечисленные лица знали о совершении сделки в момент ее заключения, а следовательно, трехгодичный срок, установленный ст. 42 Основ гражданского законодательства, в данном случае будет ими пропущен15.

В отношении прокуратуры действует правило, установленное п. 11 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 15/18: течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, независимо от того, кто обратился за судебной защитой — само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица в случаях, когда закон предоставляет им право на такое обращение16.

Однако если с иском обращается третье лицо, не участвовавшее в сделке, теоретически оно может воспользоваться правилом п. 8 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 15/18 и попытаться оспорить сделку приватизации.

Для правильного разрешения сложившейся ситуации необходимо обратиться к ч. 1 ст. 10 ФЗ № 52-ФЗ от 30.11.1994 г. «О введении в действие части первой ГК РФ». Федеральным законом от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей ГК РФ» (далее – ФЗ от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ) в статью 10 указанного ФЗ № 52-ФЗ от 30.11.1994 г. внесены изменения, согласно которым нормы части первой ГК РФ распространяются не только на сроки исковой давности по требованиям, сроки предъявления которых не истекли к 01.01.1995 г., но и на правила исчисления этих сроков.

Таким образом, с момента вступления в законную силу ФЗ от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ срок исковой давности по применению последствий недействительности ничтожной сделки следует исчислять не с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 42 Основ гражданского законодательства), а с момента исполнения сделки (пункт 1 статьи 181 ГК РФ). В этом смысле п. 8 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 15/18 противоречит действующему законодательству РФ.

Исходя из смысла вышеперечисленных норм следует, что после вступления в силу Федерального закона от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ к применению последствий недействительности ничтожной сделки надлежит применять не трехлетний, а десятилетний срок исковой давности, установленный пунктом 1 статьи 181 ГК РФ, поскольку трехлетний срок исковой давности по большинству сделок приватизации к 01.01.1995 г. не истек.

Однако Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ «О внесении изменений в статью 181 части первой ГК РФ» (далее – ФЗ от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ), вступившим в силу с момента его опубликования (26.07.2005 г.), в пункт 1 статьи 181 ГК РФ внесены изменения, согласно которым срок исковой давности о применении последствий недействительности ничтожной сделки установлен в три года со дня, когда началось исполнение этой сделки.

В п. 2 ст. 2 ФЗ от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ указано, что установленный ст. 181 ГК РФ трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки применяется также к требованиям, ранее установленный данным Кодексом срок предъявления которых не истек до дня вступления в силу названного Закона. Из буквального толкования ч. 2 ст. 2 ФЗ от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ следует, что содержащейся в ней норме придана обратная сила, предполагающая распространение действия закона на момент возникновения права на иск (момент исполнения ничтожной сделки).

В пояснительной записке ГД ФС РФ от 17.06.2005 г. было указано, что «проект Федерального закона подготовлен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № Пр­516. Статья 181 ГК РФ устанавливает сроки исковой давности по недействительным сделкам. Правоприменительная практика указанной нормы ГК РФ свидетельствует о том, что данная норма используется в целях передела собственности, т.е. противоречит целям признания сделок недействительными — защите законных интересов физических и юридических лиц. Все это негативно отражается на инвестиционном климате и экономическом развитии страны. Установление общего трехлетнего срока исковой давности по недействительным сделкам будет способствовать стабильности гражданского оборота, защите инвестиций и во многом лишит смысла попытки использования недобросовестными лицами положений ГК РФ для экономического захвата имущества». Таким образом, целью изменения срока исковой давности по названным выше требованиям являлась стабилизация гражданского оборота.

Институт срока исковой давности имеет очень важное значение. О его применении нужно помнить при защите прав собственника приватизированного предприятия. Заявление о пропуске стороной срока исковой давности выступает, на наш взгляд, самым важным и зачастую единственным аргументом при осуществлении защиты в случае предъявления иска об оспаривании сделки приватизации.

Сноски 16

  1. Кряжевских К.П., Кряжевских О.В. Недействительность сделки приватизации. – М.: Статут, 2006. С. 2. Вернуться назад
  2. Постановление ФАС Северо­Западного округа от 19.03.2004 г. по делу № А56-23446/03. Вернуться назад
  3. Постановление ФАС Московского округа от 07.12.2005 г. по делу № КГ-А40/11857-05. Вернуться назад
  4. Постановление ФАС Северо­Кавказского округа от 24.06.1998 г. по делу № Ф08-910/98. Вернуться назад
  5. Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ № 7622/95 от 16.01.1996 г. Вернуться назад
  6. Постановления Президиума ВАС РФ № 4385\08 от 17.06.2008 г., № 11404\08 от 23.12.2008 г. Вернуться назад
  7. Постановление ФАС Уральского округа от 20.12.2006 г. по делу № Ф09-11162\06-С6. Вернуться назад
  8. Постановление ФАС Поволжского округа от 29.03.2005 г. по делу № А65-2970\04-СГЗ-33. Вернуться назад
  9. Постановление ФАС Поволжского округа от 26.04.2005 г. по делу № А12-32520\04-С45. Вернуться назад
  10. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.11.2004 г. по делу № Ф04-8438\2004 (694-А45-8). Вернуться назад
  11. Постановления ФАС Поволжского округа от 26.02.2009 г. по делу № А49-3816\2008, от 04.02.2010 г. по делу № А65-9763\2009. Вернуться назад
  12. Постановление ФАС Северо­Западного округа от 06.04.2006 г. по делу № А56-24282\2005, ФАС Поволжского округа от 15.07.2004 г. по делу № А55-11992\03-39, постановление ФАС МО от 24.05.2006 г. по делу № КГ-А40\4188-06-П. Вернуться назад
  13. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2007 г. по делу № А41-К1-12350\06. Вернуться назад
  14. Постановление ФАС МО № КГ-А40\13278-09 от 11.12.2009 г., № КГ-А40\12792-08-П от 16.01.2009 г. Вернуться назад
  15. Постановление ФАС Московского округа от 20.04.2006 г., 13.04.2006 г. № КГ-А40/2973-06 по делу № А40-20606/05-50-174, постановление ФАС Московского округа от 31.03.2003 г., 02.04.2003 г. № КГ-А40/1571-03. Вернуться назад
  16. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.08.2005 г. № А28-14199/2004-421/17. Вернуться назад
Оценить статью
s
В избранное

Выбери свой вариант доступа

Получать бесплатные
статьи на e-mail
Подписаться на
журнал на почте
Подписаться на
журнал сейчас

Читайте все накопления сайта по своему профилю, начиная с 2010 г.
Для этого оформите комплексную подписку на выбранный журнал на полугодие или год, тогда:

  • его свежий номер будет ежемесячно приходить к вам по почте в печатном виде;
  • все публикации на сайте этого направления начиная с 2010 г. будут доступны в течение действия комплексной подписки.

А удобный поиск и другая навигация на сайте помогут вам быстро находить ответы на свои рабочие вопросы. Повышайте свой профессионализм, статус и зарплату с нашей помощью!

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться

Комментарии 0

Рекомендовано для вас

Переходим на ЭДО с иностранными партнерами: преимущества и риски

Рассказываем, какую экономию времени и денег дает переход на юридически значимый электронный документооборот (ЭДО) с зарубежными контрагентами. Приводим данные Евразийского банка развития, ФТС России и др. Объясняем, как легализовать свою электронную подпись на территории другого государства и иностранную электронную подпись в нашей стране; с партнерами из каких стран российский бизнес может перейти на электронный документооборот благодаря налаженной инфраструктуре и что делать, если интересующей вас страны в этом списке нет. Поясняем оставшиеся вопросы при переходе на трансграничный электронный документооборот и даем алгоритм действий для подключения к трансграничному ЭДО.

Реверсивные обязательства

Что такое реверсивные (обратные) обязательства при прекращении гражданско-правового договора, когда они возможны. Какие правила к ним применяются. На что могут рассчитывать стороны в случае банкротства продавца (поставщика) в части обратных обязательств. Почему для реверсивных обязательств важен баланс интересов сторон договора и когда продавец (поставщик) может потребовать от покупателя возмещения стоимости износа имущества за время его использования последним. Даем советы, что включить в договор, чтобы обезопасить свои интересы в случае его расторжения и возникновения реверсивных обязательств.

Предварительный договор: особенности и риски

Когда предварительный договор могут признать основным. Как определить срок для заключения основного договора. Вправе ли стороны включить в такой договор отлагательные и отменительные условия. Можно ли в нем предусмотреть обеспечительные меры. В чем отличие предварительного договора от схожих сделок, с которыми его часто путают на практике (соглашение о намерениях, опцион на заключение договора, опционный и рамочный договоры). Какой главный риск надо учитывать при заключении предварительного договора.

Риски криптовалютных операций

Несмотря на то что вопросы оборота криптовалюты в нашей стране прямо не урегулированы законом, она под запрет не подпадает. Не установлено законодательством и ограничений на владение «криптой». А вот использовать ее как средство платежа в России нельзя. Вместе с тем в судебной практике то и дело встречаются споры, из которых становится ясно, в каких делах информация о криптокошельках важна; почему нельзя взыскать упущенную выгоду и вернуть «входной» НДС, если вы занимаетесь майнингом криптовалюты. Автор анализирует судебную практику, предостерегая от рисков.

Ошибка в договоре: что делать?

Какова правовая природа ошибок, допускаемых в договорах? Какие ошибки наиболее часто встречаются при заключении договора? Какие последствия влечет ошибка вследствие введения в заблуждение и по неосторожности? Чем отличается опечатка от других видов ошибок? Как избежать ошибок в договорах и как их не допустить? Об этом читайте в статье.

Условие об оплате: как правильно прописать в договоре

Порядок оплаты по гражданско-правовому договору – ​это согласованный сторонами способ расчетов за выполнение обязательств. Условие об оплате является одним из ключевых в договоре. Поэтому важно уделить ему особое внимание на этапе оформления сделки. В статье разбираем различные формулировки условий договора об оплате, в том числе об авансировании, коммерческом кредите, постоплате, расчетах наличными и абонентской плате.

Как изменить договор, если изменились обстоятельства

При заключении договора предвидеть изменение обстоятельств в будущем не всегда возможно: пандемия, санкции, экономический кризис, резкое изменение курса валюты, банкротство контрагента или неисполнение им обязательств по договору может здорово подорвать исполнение договора, обнулить к нему интерес на прежних условиях. В ряде случаев законом предусмотрена возможность изменения или расторжения договора, в т. ч. в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Как это сделать и потребуется ли обращаться в суд – ​читайте в этой статье. Узнаете и о том, в каких случаях о последствиях мер, применяемых властями в связи с распространением коронавирусной инфекции, можно говорить как о форс-мажоре.

Договор взаимного оказания услуг

В данной статье раскрывается понятие договора «взаимного оказания услуг», рассматривается соотношение такого договора с бартерными сделками. Вы узнаете, как правильно оформить договор, какие условия должны в нем содержаться, как происходит отчет о выполнении обязательств по договору. Кроме того, наше издательство с удовольствием представляет образец договора взаимного оказания услуг, который использует в своей деятельности.